Можел ли ребенок любовницы претендовать на наследство

Право на наследство внебрачных детей возникает на том же основании, что и у ребёнка, родившегося в период официального сожительства супругов.

По линии матери никаких дополнительных доказательств того, что малыш был (и есть) её, не требуется — он автоматически становится правопреемником её имущества по закону.

Доказывать наследственные права на имущество отца сложнее, поскольку, если он добровольно не считает себя родителем, факт отцовства придётся доказывать. Имеют ли право на наследство внебрачные дети, и как его реализовать — разберёмся в статье.

можел ли ребенок любовницы претендовать на наследство

Наследование внебрачным ребёнком проходит по правилам ст. 53 СК РФ и ст. 1142 ГК РФ, если мы говорим о принятии имущества наследодателя по закону.

Нормы семейного законодательства определяют, что у детей, рождённых вне брака, присутствуют те же права и обязанности, что и у «законного потомства», как по отношению к своим родителям, так и к другим родственникам.

В случае, если сын или дочь претендуют на активы отца, ему (или его законному представителю) придётся доказывать, что конкретный человек является для него родителем. Это происходит через процедуру установления отцовства.

Глава 11 СК РФ перечисляет права всех несовершеннолетних детей вне зависимости от того, как они родились — в браке или вне его:

  1. Возможность воспитываться и жить в семье — это значит, что человек имеет право знать обоих своих родителей, проживать с ними в случаях, если это не наносит вреда его интересам (например, если отец или мать оскорбляют, избивают своё чадо). Если в школе у него учатся братья и сёстры (как родные, так и сводные), его могут преимущественно зачислить в это же образовательное учреждение.
  2. Общение с родственниками — дети вправе строить отношения не только с мамой и папой, но и дедушками, бабушками, сёстрами, братьями и другими родственниками. Даже если родители в будущем разведутся, сыновья и дочери не теряет возможности общения с ушедшими из семьи отцом или матерью. Переезд одного из родителей или других родственников в зарубежное государство, их попадание в места лишения свободы также не препятствует общению с ними.
  3. Защита собственных интересов. Права несовершеннолетних детей по общему правилу представляют родители, но, если их нет, то опекуны или попечители. Однако они не всегда могут действовать в интересах ребёнка. А потому у него также есть право на защиту от злоупотреблений своими законными представителями, особенно в случаях, если над несовершеннолетними нависла угроза их здоровью и жизни.
  4. Выражение личного мнения. Незаконнорождённый ребёнок наравне с братьями и сёстрами, родившимися в официальном браке, может выражать собственные суждения в делах, касающихся его интересов. После достижения малышом 10 лет его мнение в решении различных вопросов, с ним связанных, обязательно, если законом не предусмотрено иного.
  5. Обладание именем, фамилией и отчеством. Также при желании имя, фамилию и отчество можно изменить, но, начиная с 10 лет, на это требуется согласие несовершеннолетнего.
  6. Получение содержания от родителей и других родственников. Также несовершеннолетний может получать подарки. Отец и мать, получающие за детей государственные пособия, пенсии или алименты, обязаны потратить их на образование, воспитание и содержание сына или дочери. При этом, по общему правилу, сын или дочь не являются автоматическим собственником имущества мамы и папы. Верно и обратное — родители автоматически не становятся владельцами активов своих детей. Пользоваться имуществом они вправе только по взаимному согласию.

Ст. 1142 ГК РФ определяет, что по закону наследниками первой очереди считаются дети, родители, а также пережившие жена и муж. В законе не уточняется, что внебрачное чадо не может претендовать на наследство — он получает имущество умершего наравне с другими правопреемниками первой очереди.

Не имеют значения:

  • совместно или раздельно проживали внебрачные дети со своим отцом или матерью;
  • является человек несовершеннолетним или старше 18 лет на момент смерти родителя;
  • является ли малыш родным или усыновлённым/удочерённым.

Процедура подтверждения отцовства

Внебрачные дети смогут претендовать на имущество отца только в случае, если будет установлено его реальное отцовство. Сделать это можно двумя способами: добровольно, через ЗАГС, или принудительно, через суд. Расскажем подробнее об обоих способах.

Подтверждение отцовства через ЗАГС

Если отец добровольно хочет считаться родителем внебрачных сына или дочери и передать им в будущем наследство, он вправе обратиться в ЗАГС и заполнить соответствующее заявление. Актуальные формы документов содержатся в приказе Минюста РФ № 201 от 1 октября 2018 года. В зависимости от разных жизненных ситуаций, нормативный акт предусмотрел несколько вариантов форм заявлений:

  • № 15 — документ заполняется отцом и матерью детей, если на момент рождения малышей они ещё не были официально мужем и женой (то есть впоследствии мужчина и женщина поженились, но у них родились внебрачные дети до официального союза);
  • № 16 — бланк заполняется отцом, если он по каким-то причинам не может лично посетить ЗАГС и написать заявление при сотрудниках ведомства;
  • № 17 — шаблон заполняется матерью, если она не может самостоятельно прийти в ЗАГС и оформить документ при сотрудниках ведомства;
  • № 18 — форма может быть заполнена совершеннолетним внебрачным ребёнком, гражданином, на иждивении которого находится несовершеннолетний, попечителем, опекуном, матерью или отцом при условии, что отцовство в дальнейшем будет подтверждаться в судебном порядке;
  • № 19 — документ заполняется отцом, который на момент оформления заявления не женат на биологической матери малыша.

Образец заявления Образец заявления в ЗАГС об установлении отцовства в отношении внебрачного ребёнка (форма № 15) можел ли ребенок любовницы претендовать на наследство

Подтверждение отцовства через суд

Если биологический отец отказывается добровольно признавать себя родителем внебрачных детей, решить спор можно будет только в судебном порядке. Иск вправе подать мать, опекун или попечитель несовершеннолетнего. Если внебрачному отпрыску исполнилось 18 лет (или он достиг дееспособности раньше этого возраста), то он вправе обратиться в суд самостоятельно.

Доказательствами отцовства для того, чтобы в будущем получить от родственника наследство, будут считаться:

  • результаты ДНК-теста;
  • факты материальной заботы наследодателя-родителя о внебрачных детях — платёжные документы, подтверждающие покупку одежды, игрушек, оплату образовательных услуг и иные расходы;
  • личные записи — ими также может считаться переписка смс-сообщениями, общение в мессенджерах, соцсетях, через электронную почту;
  • свидетельские показания — допустим, бабушка и дедушка со стороны отца считают конкретного гражданина своим внуком, знали об отношениях своего сына с матерью детей;
  • фотографии, видеозаписи, где мужчина вместе со своими внебрачными детьми;
  • записи телефонных разговоров.

Можно ли оставить завещание незаконорождённому?

Вне зависимости от того, признает ли мужчина отцовство в отношении внебрачного отпрыска или нет, он вправе оставить завещание, чтобы передать ему часть или всё наследство. Ст. 1119 ГК РФ предусматривает свободу завещания.

Это значит, что наследодатель вправе распорядиться своим имуществом и обязательствами самостоятельно, не спрашивая ничьего мнения.

Завещатель может передать свои активы любому лицу, будь он хоть членом семьи, родственником или каким-то чужим человеком.

Обратите внимание! При необходимости наследодатель также может указать в завещании, что конкретные лица лишаются права на наследство. Папа или мама могут через завещание, напротив, не оставить наследства незаконорождённым детям. В то же время несовершеннолетние имеют право на обязательную долю в наследстве.

Судебная практика по наследству внебрачными родственниками

Мы выяснили, могут ли внебрачные дети претендовать на наследство. В то же время судебная практика исходит из того, что члены «официальной» семьи должны иметь право на оспаривание отцовства. Даже в случае, если сам родитель уже умер, а на наследство много претендентов.

Пример

В январе 2017 года умер мужчина, который был отцом двоих дочерей. Одна из них, ныне совершеннолетняя, родилась в законном браке.

Другая же младше 18 лет, её интересы представляет родная мать, с которой наследодатель не был никогда официально женат.

Законнорождённая дочь сочла, что женщина, представляющаяся матерью ребёнка от его отца, может являться мошенницей, чтобы получить долю в наследстве.

Однако в действующем законодательстве есть препятствия. Ст.

52 СК РФ разрешает оспаривать отцовство или материнство только тем, кто записан в свидетельстве о рождении малыша его родителями, фактическим матерям и отцам (вне зависимости от кровного родства), опекунам, попечителям или самим ребёнком после достижения им совершеннолетия. Отец умер, и самостоятельно оспорить отцовство через суд он не может. Его законнорождённая дочь этим правом не обладает, хотя она и хочет защитить своё наследство от посягательств внебрачных родственников. Ведь мать и возможная незаконорождённая дочь могут быть обычными мошенниками. Почерковедческая экспертиза показала, что подпись на заявлении в ЗАГС об установлении отцовства, поставил не сам наследодатель, а кто-то другой, и фактически документ — фальшивка.

Конституционный Суд РФ счёл такое положение дел несправедливым.

В ближайшее время законодатели обязаны внести поправки в СК РФ, согласно которым законорождённые дети (и иные наследники по закону) смогут оспаривать отцовство и материнство в отношении внебрачных детей.

Но только при условии, что изначально запись в свидетельстве о рождении была внесена незаконным путём — в данном случае путём подделывания подписи (дело № 4-П/2021).

Итак, наследство внебрачных детей — точно такое же, как и у законных потомков. Она также считаются наследниками первой очереди, имеют те же права и обязанности, что и рождённые в браке сыновья и дочери.

Читайте также:  Выход участника из ООО: у нас в уставе прописан пункт Участник Общества вправе выйти из Общества путем

Частые вопросы

Получат ли мои внебрачные сын или дочь наследство, если я подарю всё своё имущество официальной жене, и она станет его единственной собственницей? +

Нет, в этом случае вы фактически лишите себя наследственной массы.

Имущество, переоформленное на жену или любого другого человека, теперь будет находиться во власти новых собственников. Поэтому, если ваша жена умрёт, на активы смогут претендовать только её наследники. Однако в случае, если вы примете наследство умершей жены (по завещанию или по закону), имущество (или его часть) снова станет вашим.

И на него, если вы его не переоформите, смогут претендовать и ваши внебрачные дети при условии, что вы признали себя их отцом.

Как подтверждается родство с отцом или матерью в целях получения наследства, если они уже умерли? +

ДНК-тест проводится путём взятия образцов у близких родственников умершего. Генетический материал для подтверждения родства возьмут и у незаконнорождённого отпрыска, и у признанных близких родственников покойного (например, детей, рождённых в браке, братьев, сестёр наследодателя).

Можно ли признать внебрачных сына или дочь недостойными наследниками? +

Да, можно, на общих основаниях, предусмотренных ст. 1117 ГК РФ. Например, если такие дети совершили преступление против умершего родителя, не оплачивали его содержание, если он в нём нуждался.

Какова вероятность, что на наследство будут претендовать незаконнорождённые дети? +

По данным Демографического ежегодника Росстата за 2019 год, в России 21% детей рождается вне брака (около 340 тыс. малышей). Получается, что каждая пятая семья может столкнуться с претензиями на наследство от незаконнорождённых потомков.

Публикуем только проверенную информацию

Получите консультацию специалиста прямо сейчас

Выбрать тариф

Могут ли чужие дети претендовать на наследство

  1. Вторая семья наследодателя
  2. Ребенок сожительницы
  3. Наследство досталось «сыну»

Основным условием наследования по закону является наличие родственной связи между наследодателем и наследником. Чем ближе родственная связь, тем больше шансов получить наследство.

К группе наследников первой очереди законодатель относит самых близких наследодателю людей: детей, супругов, родителей. При наследовании по закону они вправе претендовать на все наследственное имущество, оставленное близким человеком.

можел ли ребенок любовницы претендовать на наследство

  • Однако планы близких родственников на наследство могут быть разрушены по независящим от них причинам.
  • Условия возникновения права на наследство по закону рассмотрены в этой статье нашего сайта.
  • О порядке очередности наследования по закону читайте здесь.
  • Ниже рассмотрим несколько случаев, когда чужие дети на законных основаниях могут отобрать часть наследства.

Вторая семья наследодателя

Прожив с мужем в законном браке длительное время, родив и воспитав с ним двоих детей, жена узнала о второй семье своего мужа только после его ухода из жизни.

Так как муж не оставил завещания, наследниками первой очереди стали его жена и двое детей. Дети отказались от наследства в пользу матери, и она получила и оформила все наследство на себя.

О способах и сроках отказа от наследства вы можете узнать, ознакомившись с содержанием этой публикации.

Но на этом дело не закончилось. Приблизительно через год к нотариусу обратилась совершенно незнакомая семье наследодателя женщина и предъявила решение суда об установлении отцовства наследодателя в отношении двух ее несовершеннолетних детей. Можно представить себе состояние законной жены и детей наследодателя!

Вдова узнала не только о том, что супруг был ей неверен и длительное время вел «двойную» жизнь, но и о том, что она может лишиться большей части наследства. В связи с тем, что наследников стало трое, наследовать они могли в равных долях, и каждому из них полагалась третья часть наследства.

Не помог вдове и тот факт, что новоиспеченные наследники пропустили установленный для принятия наследства шестимесячный срок.

Для восстановления этого срока мать, отстаивая интересы своих несовершеннолетних детей, обратилась в суд и дошла до Верховного суда РФ.

Так как на день открытия наследства у детей наследодателя не было документов, подтверждающих родственную связь с их отцом, понадобилось время для их оформления. Верховный суд счел эту причину уважительной и восстановил срок.

Сроки вступления в наследство по закону рассмотрены здесь, порядок восстановления сроков – здесь.

Таким образом, вдова лишилась 2/3 наследства, разделив его с детьми покойного, о которых ей ранее ничего не было известно.

Ребенок сожительницы

Банальная ситуация с разводом супругов, может в дальнейшем приготовить неприятные сюрпризы при разделе наследства.

А ситуация такова: Муж, оставив жену с детьми, оформил развод и ушел жить к другой женщине, у которой был ребенок от первого брака. Оформлять официально свои отношения они не стали. Живя с сожительницей одной семьей, мужчина воспитывал ее ребенка.

Через несколько лет мужчина внезапно ушел из жизни. Завещания он не оставил. Дети от первого брака, будучи наследниками первой очереди, обратились к нотариусу с заявлениями о принятии наследства.

Его сожительница, не смотря на то, что наследодатель не был отцом ее ребенка, и не усыновил его при жизни, также обратилась к нотариусу, заявив о правах ее ребенка на часть наследственного имущества. И надо заметить, что она имела для этого законные основания.

В соответствии со статьей 1148 Гражданского кодекса РФ признаются наследниками нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые совместно проживали с ним не менее года до открытия наследства.

Ребенку сожительницы было 8 лет, он был зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении вместе с матерью и наследодателем. Будучи малолетним, ребенок не получал никаких доходов и сожительнице без особого труда удалось доказать, что ребенок находился на иждивении у сожителя матери. Он покупал ребенку одежду и обувь, платил за его образование и лечение и обеспечивал всем необходимым.

  1. Ребенок был признан наследником и получил третью часть наследственного имущества, 2/3 получили двое родных детей наследодателя.
  2. Случаи, когда регистрация по месту жительства (прописка) вместе с наследодателем дает право на наследство, рассмотрены в данной публикации.
  3. Могут ли посторонние люди претендовать на наследство даже без завещания, вы можете узнать из содержания этой статьи.

Наследство досталось «сыну»

После смерти отца его единственная дочь обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Каково же было ее изумление, когда она узнала, что незадолго до своей смерти отец составил завещание и все свое имущество оставил молодому человеку, который никому из родственников не был знаком.

Как позже удалось установить, наследником по завещанию стал сын женщины, с которой у завещателя в далекой юности был роман. Встретив ее много лет спустя, узнав о ребенке, мужчина поверил, что это его родной сын и принял решение оставить ему всё своё наследство. Причем, никаких документов, подтверждающих факт его отцовства, не было.

Родная дочь наследодателя пыталась оспорить завещание, ссылаясь на это.

Ознакомившись с содержанием этой статьи, вы можете узнать о том, кто имеет право оспорить завещание на квартиру или дом после смерти наследодателя, в какие сроки это необходимо сделать, как можно оспорить завещание в суде, и в каких случаях у родственников есть шансы добиться успеха при оспаривании.

Однако любой человек имеет право составить завещание в пользу кого бы то ни было, и родственные связи при этом никакого значения не имеют. Объяснять причины своего решения завещатель никому не обязан.

В связи с этим дочь наследодателя не смогла оспорить завещание и наследство так и не получила.

Порядок составления завещания рассмотрен здесь.

У вас недостаточно прав для комментирования

Наследство без брака. Верховный суд уточнил имущественные права супругов, состоящих в гражданском браке

Необычное дело рассмотрела Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Спор касался наследственных прав женщины, которая называла себя гражданской женой.

Ситуация в нашем случае была, с одной стороны, жизненная — мужчина и женщина прожили вместе долго — больше десяти лет, но брак не был зарегистрирован. Но, с другой стороны, иск был нестандартным, потому что в отечественном законодательстве нет ни гражданских жен, ни гражданских мужей. Значит ли это, что прав на наследство у таких «нерасписанных» граждан нет?

Дело, о котором идет речь, заключалось в следующей ситуации — когда мужчина умер, на все, чем он владел при жизни, предъявили права его законные наследники. Точнее — наследницы. Одной из которых оказалась мать умершего мужчины.

Но тут появилась женщина, которая решила потребовать и себе часть наследства, заявив, что она не просто гражданская жена умершего, она — его иждивенец.

Для тех, кто не очень силен в юридических терминах, уточним. По наследственному праву свою часть наследства, вне зависимости от наличия или отсутствия завещания, имеют несовершеннолетние дети, родители, супруг наследодателя, плюс те граждане, кто был на его иждивении.

Именно поэтому женщина, назвавшая себя гражданской женой, подала иск к двум другим наследницам умершего.

В ее исковом заявлении было сказано, что истица была гражданской женой умершего, жила с ним одной семьей больше десяти лет и, самое важное, находилась на его иждивении.

Ее пенсия была маленькой по сравнению с пенсией гражданского супруга, поэтому именно он оплачивал ее жизнь — содержание квартиры, питание и лекарства.

Интересно, но два местных суда, рассмотрев иск гражданской жены, встали на ее сторону, согласившись с требованиями женщины.

Местный суд первой инстанции решил, а апелляция согласилась, что истица действительно жила с умершим, была на его иждивении, так как ее пенсия была реально меньше, чем у него.

Читайте также:  Увольнение приналичии двух несовершеннолетних детей

Дальше и выше — в Верховный суд РФ отправились законные наследники, не согласные с таким правилом деления наследства. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда изучила материалы спора и с аргументами настоящих наследников согласилась, поэтому решения местных судов были отменены.

По мнению высокой судебной инстанции, спор придется пересматривать заново.

Вот логика рассуждения Верховного суда РФ.

По решению суда первой инстанции, сожительница умершего гражданина была признана его наследницей. Доводы первого суда были такими — заявительница действительно больше десяти лет проживала вместе с наследодателем. Соответственно, он ее обеспечивал, поэтому она может быть наследницей.

  • Местные суды не проверили, откуда истица при небольшой пенсии получала деньги на жизнь
  • Местные суды заявили, что гражданская супруга на момент открытия наследства была нетрудоспособной пожилой женщиной с небольшой пенсией, проживающей за счет своего сожителя.
  • Интересно, но суд первой инстанции принял во внимание даже тот факт, что мать наследодателя, когда выступала в суде, назвала истицу гражданской женой своего сына.

Но Верховный суд РФ эти доводы не убедили. По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, их коллеги не проверили, откуда истица при такой небольшой пенсии получала деньги на жизнь.

По мнению высокого суда, местные суды только ограничились фактами, что женщина жила с наследодателем и ее пенсия была значительно меньше, чем у него.

Но это еще не значит содержание, — подчеркнула судебная коллегия по гражданским делам.

По мнению Верховного суда, при постановке вопроса об иждивении местные суды должны были в первую очередь выяснить, а была ли материальная помощь в последний год жизни наследодателя «постоянным и основным источником средств к существованию истицы», подчеркнул Верховный суд.

Кроме этого, по мнению высокой судебной инстанции, «некоторые обстоятельства дела не получили оценки судов». Так, из материалов дела видно, что истица, с ее же слов, «имела дополнительный заработок». Но эти слова остались без внимания.

Был еще один важный момент, на который местные суды почему-то не обратили внимания, хотя он фигурирует в материалах дела. Наследодатель при жизни отдал свои банковские карты другому человеку, который покупал для него продукты, лекарства и другие необходимые вещи. И этот человек не получал от наследодателя указаний помогать его гражданской жене.

Верховный суд, отменив все предыдущие решения, направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию с указанием рассмотреть дело с учетом своих разъяснений.

В судебной практике за последние годы был только один в чем-то похожий случай, когда суд разбирал имущественные права гражданской жены. Тот процесс не дошел до Верховного суда РФ и был рассмотрен на уровне региональных судов.

Тогда иск против гражданской супруги умершего отца подал его взрослый сын. Случилось это в одном из южных регионов страны.

Истец уверял в суде, что его отец при жизни построил не один дом. И в последнем построенном им доме его отец проживал со своей гражданской женой много лет. А когда мужчина умер, то его наследником стал законный сын.

Поэтому ему, кроме всего оставшегося добра, заявил сын, нужен еще и дом, в котором в настоящий момент живет гражданская жена его отца. Она для истца — посторонний человек. По мнению взрослого сына, в законе нет такого понятия, как «гражданский супруг».

Так что в доме, который принадлежит ему как наследнику проживает посторонняя женщина и ее надо выселить.

Ответчица, она же гражданская супруга, на момент рассмотрения иска в суде была уже очень пожилым человеком, у нее не осталось родственников, а общих детей у пары не было. Поэтому ее выселение из дома, сказала ответчица, означало бы просто выдворение на улицу, так как никакого другого дома у нее не было.

Показательно, но все суды — и районный, и краевой — дружно встали на сторону пожилой женщины. Суды в своем решении подчеркнули, что дом — единственное имущество, которое у женщины осталось. А так как она была домохозяйкой, то пенсия у нее — минимальная. И суды оставили ей спорный дом.

Наталья Козлова

Российская газета — Федеральный выпуск № 153(7911)

Как дети вступают в наследство?

Родителям детей-наследников – о том, что нужно для вступления в наследство и почему могут отказать; кто должен сообщить о нем и что будет, если не сообщат; как имущество будет делиться между родственниками и можно ли отказаться от наследства

Наследство от неизвестного дядюшки-миллионера – тайная мечта многих. Но в реальности большинство получают имущество от умерших близких людей.

Боль от утраты родного человека смешивается с прохождением бюрократических процедур. Особенно сложно в ситуациях, когда наследником является несовершеннолетний, хотя, на первый взгляд, никаких особенностей положения разд.

V Гражданского кодекса, посвященного наследственному праву, не содержат.

Для вступления в наследство заявителю необходимо представить нотариусу следующие документы:

  • заявление о вступлении в наследство;
  • свидетельство о смерти;
  • документ, подтверждающий личность;
  • документы, доказывающие право человека на наследство; к ним в зависимости от обстоятельств могут относиться: завещание, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и иные документы, подтверждающие родственные отношения.

Такой пакет бумаг представляет любой, кто претендует на наследство. Дети не исключение.

От имени детей действуют их родители или опекуны. Это обусловлено тем, что ребенок ограничен в дееспособности. При этом Гражданский кодекс разделяет детей на две группы: малолетние (до 14 лет) и несовершеннолетние (от 14 до 18 лет). Они обладают разным объемом дееспособности.

Любые юридические действия за малолетних совершают их родители или опекуны. Поэтому, например, 13-летний ребенок не может сам подать заявление о вступлении в наследство.

Несовершеннолетние совершают сделки с письменного согласия законных представителей (ч. 1 ст. 26 ГК РФ). Это значит, что самостоятельно несовершеннолетний не вправе открыть наследственное дело.

Заявление будет подаваться от его имени за его подписью, но с согласия родителей или опекунов. Данная позиция подтверждается судебной практикой. Например, суд указал, что несовершеннолетняя К.

не могла полностью осознавать значимость установленных законом требований о необходимости своевременного принятия наследства и была неправомочна самостоятельно подать нотариусу заявление о принятии наследства, поскольку за нее эти действия в силу ст.

64 Семейного кодекса осуществляет ее законный представитель или же он дает на это согласие (п. 4 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2013 г.).

Однако из этого правила есть исключения: подростки, вступившие в брак (ст. 21 ГК РФ), и эмансипированные подростки, которые работают по трудовому договору или занимаются предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ).

Они считаются полностью дееспособными и сами заключают любые сделки, в том числе вступают в наследство. При этом эмансипация возможна только с 16-летнего возраста.

Что касается возраста вступления в брак, то Семейный кодекс дал регионам карт-бланш на самостоятельное установление нижних возрастных границ при наличии особых обстоятельств. Например, в Чеченской Республике и Адыгее возможно заключение брака с 14 лет.

Такие подростки при вступлении в наследство должны доказать нотариусу свою дееспособность, представив свидетельство о заключении брака, решение об эмансипации.

При вступлении несовершеннолетнего в наследство его законный представитель должен подтвердить свой статус (п. 5.9 Методических рекомендаций по удостоверению доверенностей, утвержденных Решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 18 июля 2016 г., протокол № 07/16). Для этого он представляет нотариусу:

  • свой паспорт;
  • свидетельство о рождении ребенка, в котором представитель указан в качестве отца или матери;
  • решение о назначении опекуном (при наличии).

Последний документ оформляется на детей, оставшихся без попечения родителей. Это могут быть как сироты, так и несовершеннолетние, которых бросили родители. Родственник, желающий заботиться о ребенке, обращается в органы опеки. Его назначают опекуном и выдают соответствующее решение.

Если представитель несовершеннолетнего не представит перечисленные документы, нотариус вправе будет отказать ребенку во вступлении в наследство на основании ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате.

Если ребенок помещен в детский дом, все обязанности, которые возлагаются на родителей и опекунов в связи со вступлением детей в наследство, должны исполняться администрацией этого учреждения. Поэтому нотариусу нужно будет представить решение о помещении ребенка в детский дом, доверенность от имени администрации детдома и т.д.

Ни методические рекомендации нотариальной палаты, ни Закон о нотариате не возлагают на нотариуса обязанность по розыску наследников.

Статья 61 Основ законодательства РФ о нотариате устанавливает, что нотариус обязан лишь известить наследников, о которых ему известно.

Поэтому обычно работники нотариальных контор спрашивают у заявителей о других наследниках, и на этом их мероприятия по определению круга лиц, призываемых к наследству, ограничиваются.

Извещение тоже осуществляется формально. В кино можно увидеть, как нотариусы лично приезжают к наследникам и сообщают им о свалившемся на них богатстве. Реальность другая. Если нотариус знает место жительства или работы наследника, он отправит письмо.

Оно потерялось или не дошло? Это проблемы наследника. А если сведений об адресе нет, нотариус разместит на сайте Федеральной нотариальной палаты информацию о вызове наследника. Человек никогда не слышал о таком сайте и тем более не заходит на него? Ему просто не повезло.

Никаких дополнительных мер по розыску нотариус принимать не будет.

Читайте также:  Собственность на квартиру: имеется квартира, которая оформлена на меня и жену как совместная собственность

Обратите внимание, что сроки принятия наследства указаны в ст. 1154 ГК РФ. Общий срок – 6 месяцев со дня открытия наследства, т.е. со дня смерти наследодателя. В этой же статье предусмотрены и специальные сроки принятия наследства.

А теперь представим такую ситуацию: наследник не подал заявление вовремя, только потому что не знал о смерти родственника. Восстановят ли сроки подачи заявления? Нет, если не будет иных причин пропуска сроков, например болезнь, малолетний возраст и т.д.

(определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 29 октября 2020 г. № 88-24674/2020).

Иногда по завещанию наследуется только часть имущества. Тогда наследнику по завещанию передается оставленное ему имущество, а остальное делится между всеми наследниками по закону. Например, у покойного были квартира, дача и автомобиль.

Наследниками по закону являются жена, сын и родители. Наследодатель в завещании указал, что после его смерти квартира должна достаться ребенку, а про остальное имущество не упомянул.

В этом случае наследство будет делиться так: квартира отойдет сыну, дача и автомобиль будут поделены между всеми наследниками поровну.

Если делить нечего, наследники по закону не получают ничего. Используем тот же пример, только на этот раз предположим, что дача и автомобиль были проданы при жизни наследодателя. Сын получит квартиру, а остальные наследники ничего не получат.

Если есть наследники обязательной доли, их часть будет передана из незавещанного имущества. Если этого не хватит, «отщипнут» от того, что перешло по завещанию (ст. 1149 ГК РФ).

Например, родители покойного – пенсионеры. Это дает им право претендовать на обязательную долю наследства (половину от того, что они получили бы по закону).

Поэтому если кроме квартиры ничего нет, она будет делиться между сыном и его бабушкой с дедушкой.

Хотя Гражданский кодекс устанавливает, что несовершеннолетние обладают частичной дееспособностью, он не ограничивает их права на владение имуществом.

Если ребенок вступает в наследство, независимо от его возраста имущество будет зарегистрировано на его имя. Часто взрослые не до конца понимают, что это значит, и считают имущество ребенка своим. Это не так.

Родители и опекуны могут распоряжаться наследством только в ограниченном объеме.

Допустим, малолетний получил квартиру и автомобиль. Продать их можно, только если взамен будет приобретено другое имущество, которое по своим характеристикам не уступает проданному.

И на такие сделки потребуется согласие органов опеки, которые будут оценивать, соответствует ли договор интересам ребенка. Например, можно продать автомобиль и купить новую машину, которая также будет зарегистрирована на ребенка.

А вот продать авто и потратить деньги на ремонт в своей квартире уже не выйдет. Причем до совершеннолетия ребенка родителям придется без какого-либо возмещения содержать наследственное имущество, например проходить техосмотр, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и т.д. (п.

28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 22). Так, если мать 10 лет платила за квартиру сына, она тем самым не приобретет права на нее.

Неудивительно, что у родителей может возникнуть идея отказаться от наследства, пока ребенок сам не может выражать свою волю.

Такой отказ возможен только с разрешения органа опеки и попечительства. Иногда от наследства и правда выгоднее отказаться, ведь вместе с имуществом наследуются долги покойного (подробнее от этом – в статье «Если в наследство получили долги…»).

Но такое решение может быть продиктовано и эгоистичными соображениями опекуна, особенно если он сам является наследником.

Органы опеки оценят, действительно ли отказ от вступления в наследство в интересах ребенка, и только после этого согласуют его или нет.

Более того, если родители или опекуны не обратятся к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство, орган опеки в судебном порядке потребует признать детей наследниками и выделить им долю. Такой пример: родители детей погибли. От отца осталась добрачная квартира.

Дедушка и бабушка, назначенные опекунами малолетних, «забыли» сообщить о них нотариусу при вступлении в наследство. Узнав об этом, управление социальной защиты населения обратилось в суд и потребовало признать за детьми доли в квартире.

Суд с требованиями органа соцзащиты согласился (Апелляционное определение Московского городского суда от 16 ноября 2017 г. по делу № 33-47091/2017).

Действующее законодательство не предоставляет детям значимых преференций при оформлении наследственных прав. А значит, нотариус может отказать несовершеннолетнему во вступлении в наследство по тем же причинам, что и взрослому.

Обычно такое случается, если пропущены сроки принятия наследства (они установлены в ст. 1154 ГК РФ), не представлены нужные документы или они некорректно оформлены. По запросу заявителя отказ оформляется в письменном виде, где указываются причины такого решения.

Если гражданин не согласен с выводами нотариуса, он вправе обратиться в суд.

Чаще в наследство вступают по закону на основании родственных связей с умершим. Вместе с тем ст. 47 Семейного кодекса устанавливает, что права детей основываются на их происхождении, удостоверенном в установленном законом порядке.

Иными словами, если мать и отец ребенка не вписаны в свидетельство о рождении, с точки зрения закона родителями они не являются, а значит, никаких прав и обязанностей у них перед ребенком не возникает, в том числе и наследственных.

Более того, будет крайне затруднительно подать нотариусу заявление, ведь вместе с ним нужно предоставить свидетельство о смерти. Предположим, мать ребенка погибла.

Если она и отец ребенка состояли в браке, получить этот документ может супруг.

Если же они были сожителями, государственные органы свидетельство о смерти женщины не выдадут, поскольку будет считаться, что мужчина и ребенок никакого отношения к покойной не имеют (Приказ Минюста России от 28 декабря 2018 г. № 307).

Таким образом, если в свидетельстве о рождении ребенка в графе мать стоит прочерк, к наследству малолетний призван не будет, пока не будет установлено материнство. Обычно происхождение ребенка от конкретной женщины не вызывает вопросов, поскольку подтверждается медицинской документацией. Ее и используют при регистрации рождения детей.

Но если ребенок родился вне медучреждения, таких документов может не оказаться. Кроме того, иногда женщина рожает без документов, а потом оставляет ребенка в роддоме. Тогда факт рождения будет зарегистрирован, а вот ее материнство – нет.

Верховный Суд РФ указал, что в таком случае материнство устанавливается так же, как и отцовство, – в судебном порядке.

Законодательство предусматривает две процедуры: установление факта материнства и подача иска об установлении материнства.

В первом случае подается заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение. Это возможно, если соблюдены два условия:

  • между сторонами нет спора о происхождении ребенка, т.е. все согласны, что его родила именно эта женщина;
  • рождение ребенка не зарегистрировано в ЗАГСе.

Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, необходимо будет подать исковое заявление.

В обоих случаях заявителю придется доказывать свою позицию. Для этого могут потребоваться медицинские документы и свидетели, которые присутствовали при рождении ребенка (при наличии). По делам такого рода может быть назначена генетическая экспертиза. В случае смерти матери ДНК ребенка сравнивается с ДНК ее родственников. При необходимости может быть проведена эксгумация.

После судебного разбирательства орган ЗАГС внесет изменения в свидетельство о рождении ребенка, а затем второй родитель как законный представитель сможет получить свидетельство о смерти матери ребенка. Этот документ потребуется при вступлении в наследство не только по закону, но и по завещанию, ведь иначе невозможно будет доказать, что можно открыть наследственное дело.

Как и любую сделку, завещание можно оспорить. Как правило, человек, несогласный с волей наследодателя, ссылается на то, что он был недееспособен в момент оформления завещания. Однако такие дела часто оканчиваются отказом в удовлетворении иска.

Срок давности по оспариванию завещания составляет год с момента, когда заинтересованная сторона о нем узнала или должна была узнать. Для несовершеннолетнего годичный период будет отсчитываться с момента, когда он достиг 18 лет. Например, когда ребенку было 15 лет, его мать вступила в наследство, проигнорировав завещание отца.

Срок давности для ребенка истечет, когда ему исполнится 19. Это обусловлено тем, что несовершеннолетний не может в полном объеме реализовать свои права, поэтому для него срок будет отсчитываться с того момента, когда он стал полностью дееспособным (Апелляционное определение Московского городского суда от 6 марта 2017 г.

по делу № 33-8377/2017).

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.